Право интеллектуальной собственности. Основные термины, страница 12

Второй институт - институт патентного права. Предметом его регулирования являются отношения, возникающие в связи с созданием изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.

Вообще, традиционно в мировой практике патентное право понимается несколько уже: в основном оно завязано только на изобретения. В России всегда шире к этому подходили. В Советском Союзе, правда, сам термин "патентное право" не употреблялся, называлось это изобретательским правом, но оно охватывало и изобретения, и промобразцы, и еще и рационализаторские предложения. Когда в 92-м году был принят закон (надо сказать, очень быстро, неожиданно прямо-таки был принят, без обсуждения широкого, но в целом закон неплохой, хотя очень маленький), в него было включено три объекта: и изобретения, и полезные образцы, и появился неожиданно для всех у нас такой объект, как полезные модели. Хотя вопрос об охране полезных моделей не является бесспорным, потому что в мировой практике полезные модели охраняются в небольшом числе стран и число этих стран не увеличивается, а даже сокращается. У нас тем не менее была введена такая охрана.

В принципе такой подход является правильным, потому что, если посмотреть Закон, то большинство его норм в равной степени применимы как к изобретениям, так и к полезным моделям и к промобразцам, и поэтому если бы были отдельные законы, то пришлось бы все время дублировать их нормы постоянно в этих законах.

Теперь о принципах патентного права.

Ведущим принципом патентного права, краеугольным камнем патентной системы является признание за патентообладателем исключительного права на его использование. И суть этого права заключается в том, что если есть патентовладелец, который запатентовал ту или иную разработку за собой, то только в течение определенного срока имеет исключительное прав на использование этой разработки, а всем третьим лицам это запрещается делать. У нас раньше в России это называлось привилегией, а сейчас восприняты общемировые термины - патенты и патентная монополия.

Второй принцип - такой же, как и в авторском праве - это сочетание интересов патентообладателей и интересов общества. Здесь тоже множество конкретных проявлений в виде сроков охраны, наличия исключений в виде случаев свободного использования разработок. И специфика еще и в том, что общество предоставляют монополию только тем разработчикам, которые действительно внесли вклад в развитие техники, т.е. обогатили как бы общественную копилку знаний каким-то новым художественно-конструкторским или техническим решением. Поэтому здесь осуществляется проверка. И если, действительно, выявляется, что это решение  новое, обладает другими признаками, и оно доводится до общего сведения (это тоже обязательный признак), то при наличии всех этих условий владельцем предоставляется монополия в течение определенного периода этим пользоваться.

Третий признак патентного права - это охрана им не только интересов собственно патентообладателей (конечно, патентообладатели - это главная фигура в патентном праве), но, кроме того, охраняются и интересы  самих разработчиков. Дело в том, что и мировая, и отечественная статистика показывает, что фигуры авторов-разработчиков и патентообладателей чаще всего не совпадают. Формально по общему правилу сам разработчик может стать в установленном порядке патентообладателем, но этого чаще всего не происходит, потому что создать разработку мало, надо ее еще внедрить, а потом наладить использование. И, как показывает опять же статистика, затраты на разработку, внедрение и использование относятся как 1:10:100. Т.е. под силу заниматься использованием только тем лицам, которые обладают определенными финансовыми ресурсами, поэтому часто авторы, разработчики уступают свои патентные права тем, кто может их реально использовать. Кроме того, авторы и в этой области тоже часто люди весьма специфические, творческие, их часто не интересует использование, их интересует творчество, поэтому нередко свои права они уступают и нередко их обводят вокруг пальца.